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求外觀專利侵權(quán)案例,帶圖的,帶分析的!
2022-06-17 09:53
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知識產(chǎn)權(quán)代理
- 英、美、歐盟等國,對于知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)都非常重視,也在不斷加大對侵權(quán)問題的打擊力度,
1樓 · 2022-06-17 09:53.
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您好!我給您講一個關(guān)于外觀專利侵權(quán)的案例(選自北京市第一中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭副庭長姜穎女士講述的案例。)
北京李先生加州牛肉面股份{}(簡稱李先生公司),成立于1996年,主營牛肉面生意。自2008年開始,陸續(xù)向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了幾項餐具產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利。2009年9月,李先生公司偶然發(fā)現(xiàn)北京志瑞祥美國加州牛肉面餐飲連鎖{}(志瑞祥公司)也做著牛肉面生意,并且在經(jīng)營場所,也使用著和李先生公司專利一樣的餐具。于是李先生公司以侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)將志瑞祥公司告上了法庭。
由于案件起源就是這些餐具,那么先分析一下李先生公司為什么會獲得外觀專利權(quán)呢?
對于外觀設(shè)計專利而言,并不要求具有多么高深的技術(shù),或是解決多么大的技術(shù)難題,只要對工業(yè)產(chǎn)品做出的富有美感的新穎設(shè)計就可以。但是這種工業(yè)設(shè)計必須要不同于之前已經(jīng)存在的設(shè)計,這種不同不僅僅指不相同,而是不同之處要有足夠的區(qū)分度,使得我們乍一看就能將兩者區(qū)別開來。
李先生的餐具,明顯不同于我們?nèi)粘=佑|的餐具,他們或是設(shè)計了獨特的部位,或是獨特的設(shè)計形狀,不僅使它們與日常餐具區(qū)分開來,也豐富了我們的視野和生活,應(yīng)該得到法律的鼓勵與保護(hù)。
而對比李先生公司和志瑞祥公司的餐具,從對比中發(fā)現(xiàn),無論形狀,還是大小,無論款式還是顏 {MOD},無論是正面還是背面,都區(qū)別不大,幾乎是完全一樣。雖然局部細(xì)微有差別,但不會影響盤子的整理的視覺效果,對于消費者而言說,不會僅僅是乍一看就能區(qū)分兩者的不同。
志瑞祥公司在接到訴狀之后表示,自己所使用的餐具并不是自己仿造生產(chǎn)的,也不是刻意定制與之相似的餐具,而是在福建的某供銷商處購買的,并拿出了一份《購銷合同》的復(fù)印件,以證明自己是通過合法渠道購買而來。 同時進(jìn)一步提出,即使兩家餐具構(gòu)成近似,自己也是無心之失,所謂不知者無罪,不應(yīng)該賠償經(jīng)濟(jì)損失和承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。 同時進(jìn)一步提出,即使兩家餐具構(gòu)成近似,自己也是無心之失,不應(yīng)該賠償經(jīng)濟(jì)損失和侵權(quán)責(zé)任。
我國專利制度對被告是否知道原告專利,采取的是推斷原則,換言之,只要侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入了專利保護(hù)范圍,就推定被告是知道或應(yīng)該知道原告的,實際上是不是知道在所不問,這就是專利制度的特殊之處。專利申請一旦提出之后,就被要求向社會公開,廣而告知,任何人都有可能或有渠道知道包括專利方案,設(shè)計圖片等專利的具體情況。專利權(quán)人只有公開技術(shù),才能換來法律上10年或者20年的專有保護(hù)。專利權(quán)限一過,大家就可以自由使用。但對專利信息的公開不是無償奉獻(xiàn),所以任何人都有責(zé)任避免對他人專利造成損害,否則就會承擔(dān)法律責(zé)任。所以不知者無罪不能適用于這項專利制度。
專利法第十一條規(guī)定了,“外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后,任何單位或個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得實施其專利,既不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計產(chǎn)品?!?換言之,外觀設(shè)計專利并不禁止他人使用外觀設(shè)計專利,是允許使用的。
而志瑞祥公司的情況,是用于生產(chǎn)經(jīng)營,雖然非屬制造和進(jìn)口,但事實上,志瑞祥公司以加盟費的名義將餐具打包在硬件設(shè)備費用中,連同其他硬件設(shè)備提供給加盟商,視為銷售餐具的行為;而在當(dāng)年制作的網(wǎng)站背景上,展示了各種餐具襯托下的菜品,目的就是為了吸引加盟,并從中收取加盟費,所以網(wǎng)頁展示的行為構(gòu)成了許諾銷售。
但即便是這樣,志瑞祥公司也不并一定要賠償李先生公司的經(jīng)濟(jì)損失。因為根據(jù)專利法第七十條規(guī)定,“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人制作并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,能證明該產(chǎn)品合法來源的,不承擔(dān)賠償責(zé)任。”志瑞祥公司認(rèn)為,提供的《購銷合同》復(fù)印件,可以證明自己通過正規(guī)渠道購買而來,自己不需要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償。如果追究責(zé)任,也是追究福建的供銷商的責(zé)任。
法官審理認(rèn)為:該《購銷合同》存在三大致命傷。
第一,缺乏原件,能被法院認(rèn)可的證據(jù)必須滿足真實性的要求,所以所有提供的書面證據(jù)材料必須都是原件,而復(fù)印件是容易修改和偽造的,法院自然難以憑復(fù)印件認(rèn)定其真實性;
第二、時間錯位,也就是簽訂購銷合同時,公司甚至都還沒有成立,那么合同上怎么能出現(xiàn)公司的公章呢?
第三、履行無據(jù),合同目的在于履行,商業(yè)化活動中能夠證明合同得到履行的證據(jù)就是往來 {MOD}和收據(jù),然而志瑞祥公司同樣沒有提交合同得到履行的證明憑證。
法院判定:
綜合考慮上述三大因素,法院沒有支持志瑞祥公司對餐具具有合法來源的主張,認(rèn)定志瑞祥公司的行為構(gòu)成對李先生公司的外觀設(shè)計專利的侵犯,判決志瑞祥公司停止侵權(quán)行為,并在綜合考慮餐具的實際價值,志瑞祥公司持續(xù)銷售侵權(quán)餐具的時間,由此可能給李先生公司造成的經(jīng)濟(jì)損失等因素以后,判決志瑞祥公司賠償李先生公司經(jīng)濟(jì)損失22000元。
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而對比李先生公司和志瑞祥公司的餐具,從對比中發(fā)現(xiàn),無論形狀,還是大小,無論款式還是顏 {MOD},無論是正面還是背面,都區(qū)別不大,幾乎是完全一樣。雖然局部細(xì)微有差別,但不會影響盤子的整理的視覺效果,對于消費者而言說,不會僅僅是乍一看就能區(qū)分兩者的不同。
志瑞祥公司在接到訴狀之后表示,自己所使用的餐具并不是自己仿造生產(chǎn)的,也不是刻意定制與之相似的餐具,而是在福建的某供銷商處購買的,并拿出了一份《購銷合同》的復(fù)印件,以證明自己是通過合法渠道購買而來。 同時進(jìn)一步提出,即使兩家餐具構(gòu)成近似,自己也是無心之失,所謂不知者無罪,不應(yīng)該賠償經(jīng)濟(jì)損失和承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。 同時進(jìn)一步提出,即使兩家餐具構(gòu)成近似,自己也是無心之失,不應(yīng)該賠償經(jīng)濟(jì)損失和侵權(quán)責(zé)任。
我國專利制度對被告是否知道原告專利,采取的是推斷原則,換言之,只要侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入了專利保護(hù)范圍,就推定被告是知道或應(yīng)該知道原告的,實際上是不是知道在所不問,這就是專利制度的特殊之處。專利申請一旦提出之后,就被要求向社會公開,廣而告知,任何人都有可能或有渠道知道包括專利方案,設(shè)計圖片等專利的具體情況。專利權(quán)人只有公開技術(shù),才能換來法律上10年或者20年的專有保護(hù)。專利權(quán)限一過,大家就可以自由使用。但對專利信息的公開不是無償奉獻(xiàn),所以任何人都有責(zé)任避免對他人專利造成損害,否則就會承擔(dān)法律責(zé)任。所以不知者無罪不能適用于這項專利制度。
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第一,缺乏原件,能被法院認(rèn)可的證據(jù)必須滿足真實性的要求,所以所有提供的書面證據(jù)材料必須都是原件,而復(fù)印件是容易修改和偽造的,法院自然難以憑復(fù)印件認(rèn)定其真實性;
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